Что может делать пользователь программы не спрашивая дополнительного разрешения автора
Правовая охрана программ и данных (10кл)
§4. 1 Правовая охрана программ и данных (10кл)
По законам большинства стран компьютерные программы и данные охраняются авторским правом. Это значит, что автор (или правообладатель, например, фирма, в которой работает автор) может ограничивать распространение и использование программы.
В Конституции Российской Федерации записано, что «интеллектуальная собственность охраняется законом» (ст. 41 ч. 1). Интеллектуальная собственность — это права на результаты творческой деятельности человека. Эти права детально определены в Гражданском кодексе РФ (часть IV «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»).
Авторские права распространяются на:
- программы для компьютеров; базы данных (массивы данных, специально организованные для поиска и обработки с помощью компьютеров).
Не охраняются авторским правом:
- алгоритмы и языки программирования; идеи и принципы, лежащие в основе программ, баз данных, интерфейса; официальные документы.
Важно понять, что охраняется форма, а не содержание. Это значит, что авторские права получает не тот, кто придумал метод решения задачи, а тот, кто написал программу, которая решает задачу на основе предложенного алгоритма.
Согласно российским законам об авторском праве, автор — это физическое лицо (не организация).
- возникает «в силу создания» продукта и не требует формальной регистрации, хотя при желании автор может зарегистрировать программу в государственных органах; обозначается знаком ©, после которого записывается фамилия автора и год первого выпуска программы, например: © Иванов, 2008; действует в течение жизни и 70 лет после смерти автора; передаётся по наследству.
Программное обеспечение
Автор получает личные права:
- право авторства (право считаться автором); право на имя (право выпускать программу под своим именем, псевдонимом или анонимно); право на неприкосновенность программы и её названия;
и имущественные права — осуществлять или разрешать:
- выпуск программы в свет; копирование в любой форме; распространение; изменение (в том числе перевод на другой язык).
Серьёзные нарушения авторских прав могут попасть под действие Уголовного кодекса РФ (ст. 146 «Нарушение авторских и смежных прав»). Уголовная ответственность наступает при крупном ущербе (более 50 000 руб.). Присвоение авторства (плагиат) наказывается лишением свободы на срок до 6 месяцев. В случаях незаконного использования, а также приобретения и хранения объектов авторского права (например, дисков с нелицензионными программами) в целях сбыта срок лишения свободы может достигать 5 лет (при особо крупном ущербе).
Типы лицензий на использование ПО
Право на использование программы даёт документ (договор), который называют лицензией (лат. litentia) или лицензионным соглашением. Это соглашение между правообладателем и пользователем, где чётко определены права и обязанности сторон. Как правило, в соответствии с лицензией пользователь без дополнительного разрешения автора может:
- установить программу на один компьютер (или так, как указано в договоре); вносить изменения, необходимые для работы программы на компьютере пользователя; исправлять явные ошибки; изготовить копию, чтобы можно было восстановить программу в случае сбоя; передать программу другому лицу вместе с лицензией.
Программы, которые получены и используются в соответствии с законом, называют лицензионными. Если же при создании копии были нарушены авторские права, её называют контрафактной или пиратской.
По типу лицензий можно разделить ПО на 4 типа:
- коммерческое; условно-бесплатное (англ. shareware); бесплатное (англ. freeware); свободное ПО (англ. open source — ПО с открытым кодом).
Значительная часть ПО является коммерческой, поскольку создаётся с целью получения прибыли путём продажи экземпляров. За каждую копию коммерческого ПО нужно платить (покупать лицензию); исходный код, как правило, не распространяется. Обычно фирмы предусматривают скидки при закупке большого количества лицензий (лицензии на организацию) и скидки для образовательных учреждений. Зарегистрированные пользователи программ имеют право на бесплатную техническую поддержку — консультации по телефону или электронной почте. Типичный пример коммерческого ПО — операционная система Windows.
Часто разработчики дают возможность бесплатно скачать пробную (англ. trial) версию программы из Интернета и попробовать, как она работает (англ. try before you buy — попробуй, прежде чем купить). Такие программы называют условно-бесплатными (англ. shareware). Пробные версии всегда имеют какие-то ограничения, например:
- ограниченный срок работы (обычно 30 дней); ограниченное количество запусков; ограничение функций (например, невозможно сохранить результаты на диске); встроенный рекламный блок; всплывающие сообщения с призывом заплатить автору деньги за программу.
Обычно в лицензионном соглашении указывается, что пробная версия не может быть использована для коммерческих целей и профессиональной работы.
К условно-бесплатным можно отнести многие популярные программы, у которых есть пробные версии. Например, на ноутбуки часто устанавливается пробная версия пакета Microsoft Office, которую можно бесплатно использовать 60 дней. В Интернете можно скачать пробные версии векторного редактора Corel Draw, почтовой программы TheBat, всех программ фирмы Adobe.
Для решения большинства задач можно найти бесплатные программы (англ. freeware). Это значит, что лицензионное соглашение не требует никаких выплат автору. Бесплатные программы можно свободно скачать из Интернета и использовать, однако чаще всего коммерческое использование и изменение запрещаются, исходные коды не распространяются. Иногда фирмы бесплатно распространяют ограниченные версии коммерческих программ. К бесплатным программам относятся браузеры Opera, Chrome и Safari, программа для записи CD и DVD-дисков CDBurner ХР, множество небольших утилит.
Наибольшие возможности предоставляет свободное ПО (англ. open source — открытый исходный код). Авторы свободных программ передают пользователю не только исполняемую программу, но и её исходный код, и предоставляют право:
- использовать программу в любых целях; изучать исходный код и изменять его для своих целей; свободно распространять программу; улучшать программу и распространять измененные версии на тех же условиях.
Программное обеспечение, которое не удовлетворяет этим критериям, называется собственническим или проприетарным (англ. proprietary — частное).
В первые годы на свободное ПО никакие документы не оформлялись, но возникла необходимость защищать права авторов юридически. Поэтому сейчас свободное ПО чаще всего распространяется под лицензией GPL (англ. General Public Licence — «генеральная общественная лицензия»). В ней перечислены приведённые выше права и установлено одно ограничение: разрешается распространять изменённую версию только как свободное ПО (запрещается делать его несвободным).
К свободному программному обеспечению относится операционная система Linux, браузер Mozilla Firefox, почтовая программа Mozilla Thunderbird, графические редакторы Gimp и Inkscape, архиватор 7ZIP: (www. 7-zip. org), среда для быстрой разработки программ Code::Blocks и многие другие программы.
Как ни странно, свободное ПО может приносить прибыль. Например, некоторые фирмы оказывают платную техническую поддержку по развёртыванию и настройке системы Linux. Второй вариант — предоставление коммерческой лицензии в том случае, если открытый исходный код используется в коммерческих программах.
Что обозначает термин «авторские права»? Что такое интеллектуальная собственность? Какие законы Российской Федерации регулируют вопросы, связанные с авторскими правами? На какие творческие результаты распространяются авторские права? Что не охраняется авторским правом? Что означает положение «охраняется форма, а не содержание»? Нужно ли регистрировать авторское право? Кто может быть правообладателем согласно российским законам? Как обозначается авторское право в документе? Как действует авторское право после смерти автора? Какие личные и имущественные права имеет автор? Какие наказания предусмотрены за нарушение авторских прав? Программист разработал программу SuperPuper в 2010 г. Как он должен правильно обозначить в тексте программы своё авторское право? Что такое лицензионное соглашение? Что обычно может делать пользователь программы, не спрашивая дополнительного разрешения автора? Что такое лицензионная программа? Что такое контрафактная программа? Какие типы лицензий на ПО сейчас существуют? Что такое условно-бесплатная программа? Какие ограничения она может иметь? Какие программы относятся к бесплатным (freeware)? Что такое свободное ПО? Почему оно распространяется по лицензии? Какие свободы предоставляет пользователю лицензия GPL? Какие ограничения предусматривает лицензия GPL? Что такое собственническое (проприетарное) ПО? Чем оно отличается от коммерческого? Как можно сделать разработку свободного ПО коммерчески выгодным? Какие типы ПО можно законно загружать из Интернета? Можно ли, не спрашивая автора (правообладателя):
а) скопировать картинку с веб-страницы на свой компьютер;
б) послать скопированную картинку другу;
в) разместить на своем сайте отсканированную книгу;
г) привести на сайте цитату из книги с указанием источника;
д) разместить на своем сайте картинку с другого сайта?
Можно ли размещать в Интернете, не спрашивая авторов:
б) звукозаписи популярных исполнителей;
в) документы, принятые Государственной думой;
г) описание алгоритма решения квадратного уравнения;
Как регистрировать и использовать программы без проблем с законом
В статье разберемся, что нужно знать про ПО как объект авторского права и как не нарваться на проблемы — как разработчикам, так и пользователям программы.
1. Правовая защита программного обеспечения
В первую очередь обратимся к статье 1261 Гражданского кодекса РФ. Данная статья посвящена правовой охране программы для ЭВМ как таковой. К числу программ для ЭВМ закон относит в том числе операционные системы и программные комплексы.
подготовительные материалы, полученные в процессе создания программы для ЭВМ
1. Правовая защита программного обеспечения
В первую очередь обратимся к статье 1261 Гражданского кодекса РФ. Данная статья посвящена правовой охране программы для ЭВМ как таковой. К числу программ для ЭВМ закон относит в том числе операционные системы и программные комплексы.
2. подготовительные материалы, полученные в процессе создания программы для ЭВМ;
3. аудиовизуальные отображения, порождаемые программой, в частности, интерфейс, дизайн компьютерных игр и т.п.
Закон охраняет программу для ЭВМ как литературное произведение. Что это значит на практике? Закон охраняет программу как исходный текст и объектный код, то есть форму программы, а не её алгоритм или идею.
Если иное лицо создаст программу по аналогичному алгоритму или о сходной идее, не используя элементы исходного текста Вашей программы (если это возможно), то такие действия не будут считаться нарушением исключительных прав.
В связи с изложенным на практике статус программы для ЭВМ не всегда позволяет в полной мере защитить Ваше программное обеспечение. В разделе 3 мы предложим дополнительные возможности защиты Вашего ПО.
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что в программном обеспечении могут быть представлены и иные (кроме программы для ЭВМ) охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности, например:
3. сюжет и персонажи (если речь идет об игре) и т.д.
Многообразие охраняемых объектов, входящих в состав программного обеспечения, необходимо принимать во внимание при оформлении отношений с разработчиками, о чем мы поговорим в следующем разделе.
2. Приобретение прав на программное обеспечение
Правовая защита программное обеспечения начинается с оформления прав на него при приобретении или создании.
Права на программное обеспечение могут быть приобретены различными способами.
Гораздо более распространены случаи, когда ПО создается по заказу фрилансерами или Вашими работниками.
Такой способ требует особого внимания к оформлению документов с разработчиками. Почему? Согласно Гражданскому кодексу РФ первоначально права на программу ЭВМ возникают у её авторов-физических лиц. Поэтому если Вы не лично писали исходный код программы и создавали дизайн интерфейса, важно надлежащим образом оформить переход прав на ПО Вам.
При этом важно учитывать, что помимо самой программы для ЭВМ, созданной разработчиками-программистами, в состав программного обеспечения могут входить и иные объекты интеллектуальной собственности, о чем мы говорили в разделе 1. Важно оформить переход прав от всех таких разработчиков.
Рассмотрим основные способы оформления такого перехода.
1. условие о распределении исключительных прав
В договоре нужно предусмотреть, кто является правообладателем программного обеспечения: заказчик, разработчик или может быть они владеют правами совместно? Кроме того, нужно прописать, вправе ли использовать ПО другая сторона (которая правообладателем по договору не является) и для каких целей?
В противном случае, если это не отразить в договоре, распределение прав будет устанавливаться на основании общих правил Гражданского кодекса РФ. И, к сожалению, не в пользу заказчика.
Статья 1288 Гражданского кодекса РФ, которая посвящена договору авторского заказа, не устанавливает правил, кто является правообладателем создаваемого объекта, если об этом не говорится в договоре. А это значит, что действует более общая норма о том, что правами на объект обладает его автор.
Если же договор прямо не предусматривал создание программного обеспечения, а оно было разработано как некий «побочный» продукт, права на него (в отсутствии иного в договоре) также будут принадлежать разработчику на основании статьи 1297 Гражданского кодекса РФ. В связи с этим, если основным предметом договора является выполнение каких-либо иных работ, не лишним будет также оговорить договоре вопрос принадлежности прав на объекты, которые могут быть созданы при его выполнении.
2. максимально подробное техническое задание, чтобы была возможность идентифицировать ПО как созданное в рамках исполнения данного договора;
4. вопросы использования ПО без указания имён разработчиков, возможность внесения изменений и т.д.
Говоря о правах авторов-разработчиков необходимо учитывать, что наряду с исключительными правами, которые могут быть переданы по договору, автор также обладает личными неимущественными правами, которые не могут быть переданы:
право авторства (то есть право признаваться автором ПО),
право на имя (то есть право разрешать использование ПО с указанием себя в качестве автора или анонимно),
право на неприкосновенность объекта (право разрешать или не разрешать внесение изменений в ПО).
Поэтому очень важно предусмотреть в договоре с автором необходимые Вам возможности: например, возможность использовать ПО анонимно, без указания фамилий разработчиков, возможность внесения в ПО изменений и т.д.
Цену договора или безвозмездность выполнения работ по созданию,
— эти условия являются существенными, то есть обязательно должны быть указаны в договоре, иначе он считается незаключенным.
Согласно статье 1295 Гражданского кодекса РФ созданная в пределах трудовых обязанностей автора программа для ЭВМ является служебным произведением. Исключительные права на такую программу (если стороны не договорились иначе) приобретает работодатель автора.
В связи с этим, если разработка программы осуществлялась штатными сотрудниками, необходимо убедиться в том, что выполненные ими работы по созданию программного обеспечения входит в их трудовые обязанности: например, соответствующие действия прописаны в должностной инструкции в качестве должностных обязанностей.
Действующее законодательство не предусматривает в качестве обязательного условия признания программы служебным произведением наличие служебного задания, однако наличие такого задания может быть полезным доказательством в случае возникновения спора (а именно работодатель должен будет доказать, что программа для ЭВМ является служебным произведением[1]), что данное конкретное ПО разрабатывалось в рамках должностных обязанностей, а не в свободное время работников. В связи с этим не рекомендуем пренебрегать данным документом.
Для того, чтобы предоставленное работодателю право на программное обеспечение сохранилось за ним навсегда, в течение 3 лет необходимо осуществить одно из следующих действий:
1) начать использовать программное обеспечение самому,
2) передать права на программное обеспечение другому лицу,
3) принять решение о сохранении программного обеспечения в тайне (в режиме ноу-хау) и сообщить о таком решении автору.
В противном случае, если ни одно из этих действий работодателем не будет совершено, исключительное право вернется автору-разработчику.
Когда говорят о создании программного обеспечения (или любого другого произведения) в рамках трудовых обязанностей, часто думают, что создание таких произведений оплачивается зарплатой и никаких дополнительных выплат автору делать не нужно.
Однако это не так. Согласно пункту 3 статьи 1295 Гражданского кодекса РФ при совершении с программным обеспечением одного из 3 указанных выше действий, когда исключительное право закрепляется за работодателем, автор приобретает право на вознаграждение. Закон не регламентирует его размер и порядок выплаты, оставляя этот вопрос на усмотрение сторон. А вот если стороны не договорятся, вопрос о размере вознаграждения будет решаться судом.
В связи с этим важно предусмотреть (в локальных актах организации или в трудовом договоре/ином соглашении с разработчиком) размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты и в дальнейшем эту выплату осуществить. При этом это должны быть пусть и небольшая, но отдельная, не входящая в должностной оклад сумма.
В вопросе вознаграждения авторов программного обеспечения отдельно хотелось бы остановится на следующем моменте. Если Вы планируете защищать элемент ПО (например, алгоритм) как объект патентного права (подробнее этот вопрос мы рассмотрим в разделе 3), то для данных объектов государством регламентирован размер вознаграждения для случаев, когда стороны не урегулировали данный вопрос соглашением сторон (см. Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1848 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы»).
Поэтому очень важно предусмотреть в трудовом договоре или ином соглашении с автором необходимые Вам возможности: например, возможность использовать ПО анонимно, без указания фамилий разработчиков, возможность внесения в ПО изменений и т.д.
3. Программное обеспечение приобретается (готовое или заказывается разработка) у юридического лица
В таком случае необходимо понимать, что, как было указано выше, права на такую программу первоочередно возникли у авторов-разработчиков (физических лиц), и при передаче программы крайне важно удостовериться, что права на программу действительно переданы юридическому лицу, у которого Вы её приобретаете. Для этого у продавца должны быть оформлены какие-либо из документов, о которых мы писали выше.
Кроме того, рекомендуем включить в договор о приобретении прав на программу положения о том, что продавец гарантирует, что является обладателем прав на программу для ЭВМ и заключил все необходимые договоры (соглашения) с авторами-разработчиками данной программы. Наличие таких положений позволит Вам в дальнейшем, если окажется, что продавец не выполнил обязательства по оформлению прав, и Вам будут предъявлены претензии со стороны разработчиков о нарушении их прав, взыскать с продавца причиненные убытки согласно статье 431.2 Гражданского кодекса РФ.
Что касается договора, который может быть заключён между заказчиком и юридическим лицом на разработку программного обеспечения, то это может быть либо специальный договор заказа (статья 1296 Гражданского кодекса РФ), либо договор подряда / договор оказания услуг.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», пункт 104
3. Способы защиты программного обеспечения. Регистрация программы для ЭВМ
Как мы уже говорили выше, программа для ЭВМ является объектом авторского права, поэтому права на неё возникают с момента создания и не требует соблюдения каких-либо формальностей (пункт 4 статьи 1259 Гражданского кодекса РФ).
Но у такой простоты есть и отрицательные стороны. В случае, если кто-то будет использовать Ваше программное обеспечение и Вы решите обратиться в суд, Вам нужно будет доказать, что права на это ПО принадлежат Вам.
Именно формированию таких доказательств служат способы защиты прав на программное обеспечение, о которых мы хотели поговорить в данном разделе.
Так как они носят необязательный характер, в каждом конкретном случае может быть избран предпочтительный. Могут они быть использованы и в совокупности. Принимая решение о той или иной форме защиты прав на программное обеспечение, нужно оценить и характер тех объектов, которые в него входят, и возможность незаконного использования ПО третьими лицами, и планируемое использование ПО, и стоимость того или иного способа защиты. При принятии такого решения, вполне возможно, Вам потребуется помощь специалиста.
Как нами было указано ранее, в составе программного обеспечения представлены разнообразные объекты интеллектуальной собственности, которые могут быть зарегистрированы и защищены разными способами.
Для удобства сведем все эти способы в таблицу, а далее рассмотрим каждый способ в отдельности.
Как для объекта авторского права, для программы для ЭВМ действует также возможность депонирования. Что такое депонирование? Депонирование представляет собой передачу экземпляра произведения на хранение с выдачей документа (обычно сертификата или свидетельства), подтверждающего, что произведение в определенную дату было принято от определенного человека, который заявил свое авторство и/или правообладание.
Таким образом, при возникновении спора об авторстве наличие доказательства того, что у одной из сторон произведение имелось ранее, чем у другой, позволяет сделать суду косвенной вывод о принадлежности права тому лицу, у которого произведение было ранее.
По сути, тем же целям служат различные народные методы (отправка письма самому себе по почте, отправка файла электронной почтой и т.д.). Депонирование по сравнению с этими способами более статусное и удобное для представления в суд и исследования в суде, но по сути данные способы близки.
В Российской Федерации депонирование до июня 2018 года осуществлялось Российским авторским обществом.
В настоящее время РАО передало данные полномочия своим партнерам, указанным на официальном сайте РАО.
Как мы уже отметили выше, депонирование не создает презумпцию авторства и является лишь одним из доказательств наличия произведения на определенную дату у автора. В любом случае должны быть представлены и иные доказательства (которыми могут являться документы с разработчиками, о которых мы говорили в разделе 2, переписка, свидетельские показания и т.п.).
Защитить дизайн интерфейса Вашего программного обеспечения можно также путем патентования, и, нужно признать, это более надежный способ, нежели депонирование. Запатентовав дизайн интерфейса, Вы признаетесь его правообладателем и в случае возникновения спора Вам не нужно будет никаким образом доказывать свои права. Если же ответчик захочет оспорить Ваши права, ему нужно будет сделать это в отдельном судебном деле (или в специальном обращении в Роспатент).
Однако выбирая такой способ защиты, необходимо иметь в виду, что к изобретениям предъявляется высокие требования: изобретение должно быть новым (неизвестно из уровня техники), промышленно применимым и иметь изобретательский уровень (не следовать явным образом из уровня техники для специалиста). То есть быть изобретение должно быть действительно неким прорывом в Вашей области, выходить за пределы известного.
На практике получить регистрацию алгоритма программы как изобретения достаточно сложно; чаще всего патентуются сложные и уникальные программы. При регистрации изобретения заявку сопоставляют с различного рода информацией в данной сфере со всего мира, и при наличии аналогичного или близкого решения в регистрации алгоритма будет отказано. Поэтому прежде, чем подавать заявку на патентование алгоритма, рекомендуется провести (заказать у специалиста) патентный поиск для определения возможности патентования данного алгоритма.
Оригинальное название программного обеспечения может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Это поможет защититься от пиратов, использующих аналогичное Вашему или сходное с Вашим название программного обеспечения, чтобы ввести в заблуждение пользователей.
Какие названия могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака? Гражданский кодекс РФ установил в статье 1483 случаи, когда название не может быть зарегистрировано как товарный знак:
1. отсутствие различительной способности (когда название используется для данной группы продуктов в целом или описывает их свойства);
Ложные или способные ввести в заблуждение обозначения;
Обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали;
Обозначения, которые включают, воспроизводят или имитируют официальные знаки и символы;
Обозначения, использующие названия и изображения объектов культурного наследия;
Обозначения иностранных алкогольных напитков;
Есть возможность защиты программного обеспечения как ноу-хау (в режиме коммерческой тайны). Для этого необходимо принять меры, способствующие сохранению программного обеспечения в тайне, а с пользователями заключать соглашение о конфиденциальности и требовать от них поддержание такого режима. Поэтому на практике такой способ защиты зачастую нецелесообразен, так как ограничивает круг потенциальных пользователей до очень узкого.
освобождение от НДС,
возможность поставлять ПО государственным и муниципальным органам и другим государственным и муниципальным заказчикам,
возможность получить государственный грант.